Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

1.1.     Понятие наследования и наследства


Наследственные правоотношения – это урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как подотрасли гражданского права (раздел V «Наследственное право»). Порядок юридического оформления наследственных прав граждан также определен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате. Кроме того, к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы Семейного кодека РФ Гражданского процессуального кодекса РСФСР.

Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства. Данное определение наследования как правового института не только включает в себя элементы, закрепленные в п.1 ст.1110 ГК РФ, но и соответствует сложившемуся в науке гражданского прав толкованию понятия «наследование». Так В.И. Серебровский рассматривал наследование как правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя)[2]. Более широкое определение права наследования давалось Д.И. Мейером и включало законодательное определение судьбы юридических отношений, переживающих его субьекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения[3].

Наследование относится к числу производных, т.е. основанных на правопреемстве, способов приобретения прав и обязанностей.

В гражданском праве, как впрочем, и в теории права, различают два вида правопреемства: специальное (сингулярное) и общее (универсальное). При сингулярном правопреемстве правопреемник заступает места праводателя в одном или нескольких правоотношениях, при универсальном правопреемстве – во всех правоотношениях, а потому рассматривается как продолжение юридической личности праводателя. При правопреемстве, независимо от того, идет ли речь о сингулярном или универсальном правопреемстве, имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника (праводателя).

Наследование принято относить к случаям универсального правопреемства, которое характеризуется тем, что имущество переходит к наследникам:

в неизменном виде (т.е. в том состоянии, объеме, размере, в которых наследство существовало на момент его открытия;

в единое целое (т.е. включая все виды имущества, весь объем имущественных прав и обязанностей). Неважно при этом, что между самими наследниками наследство будет разделено (по завещанию, например);

в один и тот же момент. То есть наследник либо принимает наследство сразу и целиком, без оговорок, условий и т.п., либо отказывается от него. Не допускается частичное принятие наследства либо частичный отказ от него (это противоречило бы правилам ст.1157, 1158 ГК).

Из Этого общего правила сам ГК Устанавливает ряд изъятий. Так, в соответствии с п.3 ст.1158, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону, в порядке наследственной трансмиссии и т.д.), он вправе отказаться от части наследства, причитающейся ему по одному из этих оснований, по нескольким или по всем основаниям.

Указание на то, что наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, и характеристика его признаков сопровождается в законе оговоркой: если из правил Кодекса ГК РФ не следует иное. Что это означает? Чтобы понять смысл этой оговорки, нужно иметь в виду, что в законе говорится  о переходе имущества умершего к другим лицам, Умерший не назван наследодателем, а другие лица не названы наследниками. Случайно ли это? По-видимому, нет. Умерший не всегда выступает по отношению к лицам, к которым переходит его имущества, в качестве наследодателя, а они, в свою очередь, не всегда являются его наследниками. Типичный тому пример – завещательный отказ или, что то же самое, легат. Представляется, однако, что и при завещательном отказе имущество переходит к отказополучателю (легатарию) в порядке универсального правопреемства, подтверждением чему служит то, что по долгам умершего при определенных обстоятельствах придется расплачиваться и тем имуществом, которое было предназначено отказополучателю.

В то же время указание на то, что наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, как и характеристику его признаков, не следует понимать слишком прямолинейно, т.е. в том смысле, что между умершим и лицами, к которым его имущественные права и обязанности переходят, никогда никого нет. Это далеко не так. Достаточно напомнить об очередности призвания наследников по закону к наследованию, приращении наследственных долей, отказе наследника от наследств в пользу другого наследника, наследственной трансмиссии и многом другом, чтобы убедиться в том, что зачастую переход имущества умершего к другим лицам зависит об обстоятельств, ему неподвластных (они могут быть неподвластны и другим лицам), хотя и в этих случаях принцип перехода прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства продолжает действовать. Однако и к трактовке универсального правопреемства при наследовании следует подходить достаточно гибко. Так, при завещательном возложении о нем можно вести речь лишь применительно к тем, кто им обременен, но разумеется, не применительно к дестинатариям, т.е. к тем, кто извлекает из возложения какую-либо пользу, круг которых к тому же может и не быть определен.

Нередко грань между универсальным и сингулярным правопреемством достаточно танка. Если наследнику завещана вещь с лежащими на ней обременениями, то нередко права и обязанности наследника не выходят за пределы правоотношений, связанных с этой вещью. А в этом случае правопреемство, хотя и имеет место, ближе к сингулярному, чем к универсальному. Иными словами, обозначенные в законе признаки правопреемства, раскрытие содержания которых предпринято в предшествующем изложении, не следует абсолютизировать.

К тому же осуществление прав и исполнение обязанностей, связанных с открытием наследства, может и не иметь отношения к правопреемству. Так, правопреемства нет, когда речь идет о возмещении за счет наследства расходов на достойные похороны наследодателя.

Наконец, говоря о переходе по наследству имущества наследодателя, следует иметь в виду, что это имущество состоит не только из актива, но и пассива, т.е. не только из принадлежавших наследодателю прав, но из лежавших на нем обязанностей и обременений.

Правила п.2 ст.1110 позволяют сделать ряд важных выводов:

1) основным источником права, регулирующим отношения по наследованию, является сам ГК. Анализ ст.1110-1185 ГК показывает, что законодатель стремился к максимальной регламентации наследственных правоотношений именно нормами ГК, Об этом свидетельствует и то, что в отличие т ГК 1964 ( в разд.VII «Наследственное право» которого содержалось всего 35 статей) в ч.3 ГК наследственному праву посвящено 76 статей;

2) тем не менее весь комплекс правоотношений, возникающих при наследовании, нормами ГК урегулировать невозможно, да и вряд ли оправданно. В связи с этим установлено, что наследование регулируется также:

а) другими законами, например, в соответствии:

- со ст.29 Закона об авторстве:

«Авторское право переходит по наследству.

Не переходят по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти правомочия наследников сроком не ограничиваются.

При отсутствии наследников автора защиту указанных прав осуществляет специально уполномоченный орган Российской федерации»;

б) иными правовыми актами. Примерами могут служить Постановление № 683 и Инструкция № 185, посвященные переходу наследства г государству, а также Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 № 351), постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом» и др.

Нормы иных правовых актов могут регулировать отношения по наследованию лишь:

В случаях, прямо предусмотренных ГК, другими законами;

В той мере, в какой это не противоречит нормам ГК, других законов. Так, упомянутые выше Постановление № 683, Инструкция № 185 применяются поскольку не противоречат ст.1151 ГК (о наследовании выморочного имущества).

Понятие наследства дается в ч.1 ст.1112 ГК РФ , в соответствии с которой «в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в т.ч. имущество права и обязанности».

Но по мнению Ю.И. Власова и В.В. Калинина юридически более точными является следующее определение наследства: «наследство (наследственное имущество) – это совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей»[4].

Юридическая неточность нормы, содержащаяся в п.1 ст.1112 ПС РФ становится очевидной при ее сопоставлении со ст.128 Гк РФ, в которой в понятие имущества как объекта гражданского права не включаются обязанности.

Следует уточнить, что в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходятся. При таких обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого помимо смерти наследодателя, необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало.

Анализ ст.1112 показывает, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю:

А) вещи. При этом речь идет:

как о движимых, так и о недвижимых вещах;

как о деньгах (в т.ч. в иностранной валюте), так и об иных валютных ценностях;

как об эмиссионных, так и об иных ценных бумагах;

о любых других вещах;

б) иное имущество, в т.ч. имущественные права (например, право требования). Однако объекты интеллектуальной собственности в состав имущества не входят, ибо законодатель последовательно проводит различие между институтом «право собственности» (т.е. право владения, пользования и распоряжения именно имуществом) и институтом «право интеллектуальной собственности» (оно возникает на результаты, например, творческой деятельности, а не на имущество);

в) обязанности наследодателя (например, бремя содержания имущества). Нельзя наследовать только права наследодателя, отказавшись от наследования обязанностей. Что противоречило бы правилам:

ст.1110 ГК (о том, что при наследовании происходит переход наследства в порядке универсального правопреемства);

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты